Группы страниц  Страницы
СТАТЬИ:
26 Ноября 2013

1.Права военнослужащих.
2.Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. Выплата стоимости доли другими участниками долевой собственности.
3.Жилищные права детей.
4.Школьные права детей.
5.Как самому подать иск в суд и выиграть.
6.Что делать, если ответчик не является в суд?
7.На что можно потратить материнский капитал?



                                 Права военнослужащих.

На основании п.5 ст.23 ФЗ «О статусе военнослужащих»  одной из гарантий трудоустройства уволенных в запас военнослужащих является первоочередное предоставление ОСЗ работы с учетом специальности в государственных организациях. 

Для устройства на работу после увольнения с военной службы или получения гражданской специальности нужно обратиться в центр занятости населения по месту жительства.

В соответствии с п.3 ст.23 ФЗ «О статусе военнослужащих» гражданам, уволенным с военной службы по достижению предельного возраста, состояния здоровья, выплачивается единовременное пособие:

- менее 10 лет – в размере 5 окладов;

- от 10 до 15 лет - в размере 10 окладов;

- от 15 до 20 лет – в размере 15 окладов;

- 20 лет - в размере 20 окладов.

Военнослужащим,  имеющим общую продолжительность службы от 15 до 20 лет и не приобретшим права на пенсию и уволенным по другим основаниям в течение 5-и лет выплачивается ежемесячное социальное пособие в размере:

- 15 лет службы- 40% от суммы оклада;

- за каждый год свыше 15-и лет 3% суммы оклада.

Уволенным со службы имеющим срок службы менее 15 лет в течение 1-го года после увольнения сохраняется выплата оклада по воинскому званию.


Ст.23 ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмотрены дополнительные права и социальное обеспечение при увольнении в виде:

- предоставление ОЗН в первоочередном порядке работы с учетом их специальности в государственных организациях;

- сохранение в течение 3-х месяцев после увольнения работающими до призыва в государственных организациях, права на поступления на работу в ту же организацию;

- преимущественного права оставления на работе, на которую указанные лица поступили впервые, при сокращении штата;
- предоставления не позднее месячного срока с момента обращения уволенным гражданам  мест для детей в общеобразовательных и дошкольных учреждениях;

- зачета времени военной службы в непрерывный стаж работы, учитываемый при выплате пособий по социальному страхованию, единовременного вознаграждения за выслугу лет, процентной надбавки к оплате труда.

В соответстви с п.1  «О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, сержантов либо службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службы, учреждениях УИС» от 22.09.1993 № 941: 

- в выслугу лет засчитывается:

- военная служба (в том числе по призыву) в ВС;

- служба в милиции;

- служба в органах налоговой полиции;

- время работы офицеров в органах государственной власти, гражданских министерств.

 В п.1 ст.23 ФЗ «О статусе военнослужащих» указанно, что не могут быть уволены без предоставления жилья граждане, прослужившие 10 лет и более, нуждающиеся в жилье и уволенные по достижению предельного возраста, состояния здоровья или с проведением организационно - штатных мероприятий.

Памятка призывнику

1.  Призыв на военную службу осуществляется два раза в год на основании Указов Президента.

Обычно призыв происходит:

- с 01 апреля по 15 июля (весенний);

- с 01 октября по 31 декабря (осенний).

Ст.25 ФЗ от 28.03.1998 №53-ФЗ.

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола, достигшие 18 лет не имеющие права на освобождение или отсрочку.

Призываются граждане с 18 до 27 лет.

В соответствии со ст.28 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» на призывную комиссию возлагается принятие решения:

- о призыве на службу;

- о направлении на альтернативную гражданскую службу;

- о предоставлении отсрочки;

- об освобождении от службы;

- о зачислении в запас.

Категории годности гражданина к военной службе указаны в п.2 ст.5.1. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и п.8 ст.5 Положения о порядке прохождения военной службы (годен, годен с незначительными ограничениями, ограничено годен, временно негоден, негоден).

2. В соответствии со ст.1 ФЗ от 25.07.2002 № 113 «Об альтернативной гражданской службе»

-несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию;

-относится к коренному малочисленному народу.

В соответствии со ст.10 ФЗ от 25.07.2002 № 113 «Об альтернативной гражданской службе»

- Нужно обратиться в военкомат, где призывник стоит на учете, о замене военной службы на альтернативную гражданскую в сроки:

- до 01апреля – если призывник должен быть призван осенью (октябрь-декабрь);

- до 01 октября – если должны быть призваны весной (апрель).

Перечень видов работ, профессий, должностей утв. Приказом Министерством здравоохранения и социального развития от 12.04.2006 №286

- При определении места гражданской службы учитывается образование, специальность, квалификация, опыт работы, состояние здоровья, семейное положение и потребность организации в работниках.

3. В соответствии с п.п. «Б» п.2 ст.24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» лица, получающие послевузовское образование по очной форме в государственных, муниципальных или имеющих государственную аккредитацию по соответствующим направлениям на время учебы и защиты квалификационной работы имеют право на получение отсрочки от призыва.

В соответствии с п.п. «б» п.1 ст.24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» отсрочка предоставляется гражданам занятыми постоянным уходом за отцом, матерью, женой, братом/сестрой, бабушкой/дедушкой, при условии:

- отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных лиц;

- нуждаются по заключению МЭК в постоянном уходе.

На основании п.п. «б» п.2 Приложения №32 к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, в призывную комиссию следует предоставить документы:

- свидетельство о рождении;

- заключение МЭК;

- справку о составе семьи;

- паспорт гражданина, за которым осуществляется уход.

Со своей стороны военкомат вправе истребовать другие документы, подтверждающие отсутствие лиц, обязанных по закону содержать инвалида.

Беременность жены – не дает право на отсрочку.

4. Освобождению от военной службы в соответствии со ст.23 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

- граждане признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;

- проходящие или прошедшие альтернативную военную службу;

- прошедшие военную службу в другом государстве;

- имеющие предусмотренную государственной системой аттестации ученую степень;

- граждане военнослужащих погибших  в связи с прохождением военной службы.

Перечень болезней дающих право на освобождение от военной службы (полностью или частично) приводится в расписании болезней, которое входит в приложение к Положению о военной - врачебной экспертизе.

Нужно обратить внимание, что освобождение от призыва зависит не только от наличия болезни, но и от ее степени тяжести.
Медицинские документы, выданные платным медицинским учреждением, имеют такую же юридическую силу как документы, выданные  государственным или муниципальным учреждением.

5.Уклонение от военной службы разъяснено в постановлении Пленума Верховного суда от 03.04.2008 №3:

-подлог документов;

-получение документов позволяющих призывнику получить освобождение от военной службы;

-отказ получить повестку, например, переезд на новое место жительство (временное пребывание) без снятия с воинского учета  с целью избежать вручения повестки;

- неявка без уважительных причин по повестке;

- наличие умысла на уклонение от призыва.

Если повестка из военкомата не была вручена лично, то у призывника не возникает обязанность явиться в военкомат.

Родители, соседи, другие родственники не имеют право получать повестку.

Ненадлежащим извещением будет направление повестки по почте.

Обязанность на вручение повестки возлагается на сотрудников военкомата или может быть поручена участковому.

Повестка направляется только во время призыва (весенний, осенний) и по основаниям:

- прохождения медицинского освидетельствования;

- на заседание призывной комиссии;

- отправка в воинскую часть (п.1 ст.31 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Повестка должна содержать подпись и печать.

Уважительные причины неявки в военкомат указаны в ст.7 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» Кроме причин, нужны документы, подтверждающие эти причины.

6.Наказание за уклонение установлено ст.328 УК – штраф до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты за 18 месяцев;

- арест на срок от 3-х до 6-и месяцев.

Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. Выплата стоимости доли другими участниками долевой собственности

Участник общей долевой собственности, в отличие от нанимателя жилого помещения, имеет право распоряжаться своей долей.

Владелец доли вправе распоряжаться своей долей с соблюдением правил ст. 250 ГК РФ.

В определенных случаях он может  прекратить право общей долевой собственности путем раздела имущества, выдела из него доли или выплаты стоимости доли другими участниками общей долевой собственности.

Эти права установлены ст. 252 ГК РФ.
Статья 252 ГК РФ гласит:
1. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между ними.

2. Участник долевой собственности вправе требовать выдела своей доли из общего имущества.
3. При не достижении участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях раздела общего имущества или выдела доли одного из них участник долевой собственности вправе в судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Если выдел доли в натуре не допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли другими участниками долевой собственности.
4. Несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику долевой собственности на основании настоящей статьи, его доле в праве собственности устраняется выплатой соответствующей денежной суммы или иной компенсацией.
Выплата участнику долевой собственности остальными собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается с его согласия. В случаях, когда доля собственника незначительна, не может быть реально выделена, и он не имеет существенного интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсутствии согласия этого собственника обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему компенсацию.

5. С получением компенсации в соответствии с настоящей статьей собственник утрачивает право на долю в общем имуществе.

При разделе общего имущества и выделения из него доли участник долевой собственности выделяет свою часть недвижимости, соразмерную его доле, а другая часть имущества продолжает находиться в общей долевой собственности оставшихся сособственников. Естественно, что выдел доли в праве собственности применяется, когда участников долевой собственности более двух.

Если участников общей долевой собственности более двух, то совладелец недвижимости, заинтересованный в прекращении общей долевой собственности, должен обращаться с иском о выделе своей доли из общего имущества. Требовать раздела имущества с передачей каждому из сособственников определенных помещений он не вправе, так как в ином случае он, по сути, обращается с требованием о защите прав и законных интересов других лиц, что запрещено процессуальным законодательством. При этом участники общей долевой собственности по иску одного из них о выделе ему доли вправе подать встречные иски о выделе им долей или о разделе общего имущества, если их требования в совокупности с первоначальным иском не предусматривают оставление за кем-либо из совладельцев общей долевой собственности после выдела.

 

Жилищные права детей

Законодательство ставит жилищные права детей под особую защиту.

Так, в силу норм Семейного кодекса РФ об обязанностях родителей в отношении своих детей, ребенок сохраняет право пользования жилым помещением родителя-собственника после расторжения брака между его  родителями.

Жилые помещения, в которых проживают несовершеннолетние, можно обменивать только с предварительного согласия органов опеки и попечительства. В согласии на обмен будет отказано, если в результате него будут нарушены права или законные интересы детей. Решение органа опеки и попечительства об отказе или согласии на обмен предоставляется заявителю в письменной форме в течение 14 рабочих дней со дня подачи заявления. С 1 января 2013 г. предоставление заявителям решений об отказе или согласии на обмен жилыми помещениями может осуществляться через многофункциональный центр.

Продажа жилого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника этого жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы этих лиц, допускается также только с  согласия органа опеки и попечительства. Если отчуждение жилого помещения произойдет без соблюдения этого требования, такая сделка будет признана ничтожной.

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение (право пользования жильем социального найма или жильем специализированного фонда), сохраняют свои права на него на весь период отсутствия:

- пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения;

- учебы в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности;

- службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;

- нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

 Пример,

Ребенок был зарегистрирован в квартире вместе с родителями. Впоследствии родители были лишены родительских прав, а ребенку был назначен опекун - его дядя, к которому он переехал жить. Однако при этом ребенок сохранил право пользования квартирой, в которой проживал вместе с родителями. После 18 лет он подал в суд иск о принудительном обмене квартиры. Суд иск удовлетворил.

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после своего возвращения из перечисленных выше учреждений обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.

Если несовершеннолетние остались проживать в жилом помещении одни, независимо от того, будут ли они определены в детское учреждение, в приемную семью и т.п., их законные представители (опекуны, попечители, администрация соответствующего учреждения) обязаны в трехмесячный срок с момента устройства ребенка оформить договор передачи жилого помещения в собственность ребенка (приватизировать) и в случае длительного отсутствия там несовершеннолетнего принять меры для его использования в интересах ребенка, например, сдавать с обязательным зачислением средств на личный счет несовершеннолетнего. Продажа жилых помещений, принадлежащих на праве собственности несовершеннолетним, производится в исключительных случаях.

                                 Школьные права детей

В соответствии с Законом «Об образовании» порядок приема в образовательное учреждение определяется учредителем и закрепляется в уставе.

В соответствии с п.4  ст.9 ФЗ от 24.07.1998 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка» все документы должны быть вывешены в школе в месте, доступном для ознакомления.

Если Вас не устроили результаты тестирования и ребенка не приняли в первый класс, то родители в праве на основании п.3 ст.5 Закона «Об образовании» обжаловать результаты тестирования, т.к. нарушается принцип общедоступности начального образования.

Ребенка обязаны принять в школу по месту его фактического проживания.

Единственное основание – это отсутствие мест в школе.

Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не проживающим на данной территории) в приеме их детей  в первый класс только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

В этом случае ОМС муниципальных районов предоставляет родителям информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях на данной территории. Для этого нужно обратиться в орган управления образования по месту жительства. Отсутствие регистрации не может быть основанием для отказа в приеме ребенка в школу. В случае непринятия мер по устранению этих нарушений со стороны органов управления образованием необходимо обращаться в прокуратуру.

 Школы вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги – не предусмотренные обязательной программой (ст.45 Закона «Об образовании»).

Если ребенок хочет изучать дополнительный предмет, то родители должны заключить со школой договор об оказании платных образовательных услуг.

В соответствии с п.8 ст.41 ФЗ № 3266-1 от 10.07.92 «Об образовании» школы  вправе привлекать дополнительные денежные средства за счет предоставления дополнительных образовательных услуг.

Следовательно, родители не обязаны финансировать деятельность школы (письмо Минобразования от 14 мая 2001 №22-06-648 от 15.12.98 №57), поэтому деньги на охрану школы можно не сдавать. Если в связи с этим возникли проблемы нужно обратиться в прокуратуру.

Сбор наличных денег в школе законодательно запрещено.

Запретить родителю ученика заходить в школу  без бахил охранник не в праве, т.к. это является дополнительной услугой и не относится к оказанию образовательной услуги.

В соответствии с п.3 ст.16 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя  выполнять дополнительные работы и оказывать услуги.

 На каком основании можно исключить ребенка из школы?

Процедура исключения регулируется п.7 ст.19 Закона «Об образовании» и п.58 Типового положения об общеобразовательном учреждении:

- Исключить можно ребенка, достигшего 15-летнего возраста;

- за неоднократное совершение грубых нарушений устава школы;

- к ребенку применялись меры воспитательного характера, но они не дали результата;

- дальнейшее пребывание ребенка в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы;

- решение об исключении школьника, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения родителей и с согласия Комитета по делам несовершеннолетних, если ребенок сирота, то и с согласия ООП.

Как самому подать иск в суд и выиграть.

Шаг 1. Кто и с кем.

Сначала нужно определиться, кто у нас будет истцом, и кто будет ответчиком. Допустим, вы хотите взыскать денег с ушлого соседа, который под расписку взял их у вас год назад и не вернул, гад. Тогда вы — истец, а сосед — ответчик.


Или, допустим, пару лет назад вы пустили свой любимый Хаммер под откос, он красиво так взорвался, и вообще его уже нет, а налоговая продолжает слать транспортный налог за него. Тогда вы — истец, а ответчик — налоговая.


Несмотря на простоту, иногда бывают странные ситуации. Например, вы отравились в Макдональдсе гамбургером и умерли. Ответчик — понятно, Макдональдс. А истец — кто?
Ещё бывают "третьи лица" — это те, кто как бы участвуют в процессе, но с них ничего не требуют и они, как правило, тоже ничего не требуют. Теоретически Путин должен выступать в любом процессе в РФ третьим лицом, т.к. он является гарантом Конституции. Но его обычно в качестве третьего лица не привлекают.


Шаг 2. В какой суд.


Сейчас у нас две основные судебные системы — арбитражная судебная система и суды общей юрисдикции (СОЮ).


В арбитражных судах рассматриваются, по большей части, суды между организациями, между организациями и государством и тому подобное. Ещё там банкротят компании.
В СОЮ рассматривается всё остальное, в т.ч. все уголовные дела.

В планах создавать суды по интеллектуальной собственности и административные суды.
Так что правило простое. Если вы гражданин и хотите что–то от гражданина или организации, то, скорее всего, вам в СОЮ. Если вы организация и хотите что–то от организации — вам в арбитраж.

Если вам в СОЮ, то дальше сильно всё зависит от размера требований и вида этих требований.
При сумме иска меньше 50 тыс.руб. дело рассматривает мировой судья. При сумме иска больше 50 тыс. руб. обращаться нужно в районный суд.

У арбитража такого деления нет, там всё начинается с АС субъекта РФ. В ДС, например, есть один суд — АС г. Москвы.

И да, подсудность обычно определяется по месту жительства ответчика. Есть, правда, ряд исключений, например, если вы купили велосипед, а он развалился на несколько частей сразу после того, как вы его взяли в руки, можете судиться по своему месту жительства.


Шаг 3. Предмет и основание.


Прежде, чем начинать писать иск, нужно определиться с двумя важными вещами: Предметом иска и его Основанием.

Предмет иска — это то, что вы хотите. Обычно стараются опираться на формулировки из ст.12 ГК РФ, но бывают совершенно разнообразные требования.
Основание иска — это не просто ссылки на статьи законов, как любят думать некоторые. Это фактические обстоятельства, с которыми истец связывает свои требования. Фактические обстоятельства должны обязательно влечь юридические последствия. т.е., вытоптали вы газон на Чистых прудах — это фактические обстоятельства, поскольку есть последствия — ущерб для города. Взял сосед денег в долг и не отдаёт, гад — это фактические обстоятельства. Испортили вам машину в сервисе — это фактические обстоятельства. Вынесла в отношении вашей конторы налоговая решение о взыскании сто тысяч миллионов — это еще, какие фактические обстоятельства.


Шаг 4. Доказываем.


Очень важный момент, на котором запарывается большинство истцов — доказательства.
В СССР суды искали истину — сами что–то запрашивали, звонили, требовали. В РФ в основу поставлена состязательность процесса — кто больше бумажек принесёт, завалит суд макулатурой, тот и выиграл.

Если сосед взял у вас в долг миллион, но расписку вы случайно съели, перепутав с вражеской шифровкой, то доказать в суде будет очень сложно.
Важно: наши суды неохотно верят в свидетельские показания. Так что бумажки чаще сильнее людей, имейте это в виду. Часто имеет смысл попросить судью отправить  запрос или  самому  этот запрос сделать, чтобы судье осталось только подписать.
Вся ваша жизнь должна иметь документальное обоснование.
Именно поэтому никогда нельзя выбрасывать чеки на все покупки дороже мороженного.
Именно поэтому при отправке партии автомобилей Мерседес в Новый Уренгой крайне желательно убедиться в полномочиях подписавшего товарную накладную.
Именно поэтому нужно покупать красивые папочки "корона" и все в них хранить.
Копии доказательств нужно прикладывать к иску. Желательно все сразу, но если чего–то нет прямо сейчас, можно будет донести позже.


Шаг 5. Пишем иск.


Вот тут, вообще–то, должен быть один важный момент — получение юридического образования. Но его можно опустить, т.к. скоро всё равно юристов заменят на компьютеры, а вместо денег будут электрон–вольты.

Итак, начинаем с верхнего правого угла. Там обычно сначала пишут название суда, куда адресовано исковое. Потом пишут адрес этого суда (почтовый).
Потом в этом же углу по очереди указывают следующие данные: истец, его адрес и телефон, ответчик, его адрес, третье лицо (если есть), его адрес, цена иска.
Дальше в середине странице мы пишем "Исковое заявление". Можно писать "Исковое заявление о том–то", но это уже по желанию.

Если ответчик — госорган, то, как правило, название — "Заявление", иногда — "Жалоба".
Чтобы правильно определиться с названием, лучше всё–таки определить, как такое обращение именуется в ГПК РФ или АПК РФ.

После написания названия начинаем писать сам текст. Это как бы самая творческая часть процесса, но в большинстве случаев сводится к простым правилам:
1.Не пишите слишком много — пожалейте того, кто это будет читать.
2.Пишите чётко, ясно и понятно, не упустите важных деталей.
3.Начните с фактических обстоятельств, потом немного (!) процитируйте законодательство, которое имеет отношение к делу, потом напишите "Таким образом, …" и убедительно укажите, почему ваши права нарушены.

Дальше нужно обязательно с красной строки написать магические слова: "На основании вышеизложенного и ст…, прошу суд:".

После магических слов пишем предмет иска, о котором мы говорили чуть выше. Пишем его максимально чётко и определённо, с расшифровкой всех аббревиатур. Помните, что это должно быть только требование, все фактические обстоятельства и ссылки на законы должны быть выше.

Потом крайне желательно указать список "Приложение:" с подробным описанием каждого документа, который вы прикладываете к исковому (это нужно для того, чтобы потом можно было доказать, что "пропавший" документ вы в суд передавали). В приложениях, прежде всего, должны быть документы, которыми вы доказываете всё, что должны доказать.

Если вы обращаетесь в СОЮ, нужно приложить  копии для ответчика (включая само исковое), а если ответчиков много — для каждого. Тоже самое в отношении третьих лиц.
Если арбитраж — достаточно почтовых квитанций об отправке искового и документов ответчику (–ам) и третьему лицу(–ам). Я обычно отправляю ценным письмом, чтобы из описи было видно, что именно отправлено.

Важно: внимательно и скрупулёзно проверьте то, что у вас получилось, на соответствие вот этим статьям: ст.131, ст.132 ГПК РФ или ст.125, ст.126 АПК РФ. Огромное количество косяков выявляется при помощи совершения этого простого действия.
Про  иски из Интернета: лично я ничего против них не имею, но отвечать за написанное всё равно будете вы сами. Аргумент типа "так в образце иска было написано" вряд ли будет воспринят судьёй, как адекватный.

После этого подписываем исковое, собираем все документы по списку и несём в суд.


Шаг 6. Госпошлина.


Для начала определяемся с размером госпошлины.

Если вы — гражданин, то доказательством уплаты госпошлины будет квитанция Сбербанка. Другие способы уплаты тоже подойдут, но Сбербанк как–то понятнее и надёжнее.
Если вы — организация, то нужны платёжка с отметкой операциониста о принятии и выписка (желательно с отметкой банка) о том, что деньги ушли в бюджет. Подойдёт также платёжка с отметкой банка о том, что деньги перечислены (как правило, требуется печать).
Реквизиты, по которым нужно платить госпошлину, почти всегда есть на сайте суда, в который Вы хотите обратится (включая мировых судей). Если на сайте нет, придётся идти в суд и фотографировать стенд, там точно есть реквизиты.


Шаг 7. Подаём иск.


Подать исковое в арбитражный суд можно на сайте суда (пока для регистрации требуется только Ваш электронный адрес).

В СОЮ таких чудес пока нет, поэтому можно:

- отправить документы по почте;

— придти на приём к судье.


Отправлять документы по почте обычно не рекомендуется, т.к. высока вероятность обнаружения судьёй ошибок в Вашем исковом заявлении (даже если реально их там нет), с последующим отфутболиванием.

Приёмные часы желательно уточнять на сайте или по телефону, обычно в судах это понедельник (до обеда) и четверг (после обеда). При приёме вас тоже попытаются отфутболить, но уже сразу скажут, почему.

Важно: не забудьте паспорт.

Важно: при подаче иска на приёме у судьи нужно получить отметку судьи на копии заявления (отметку о том, что оно принято). Сама копия у вас должна быть с собой.
После подачи ловите по почте извещение о назначении предварительного судебного заседания (может быть назначено прямо на приёме у судьи, но не всегда). Лучше периодически им названивать, т.к. иногда они забывают отправить или отправляют уже после заседания (для российской судебной системы — это норма).
Продвинутая арбитражная судебная система позволяет узнавать даты судебных заседаний через Интернет. Для этого есть КАД — картотека арбитражных дел. Там регистрируется каждое дело в каждом арбитражном суде РФ и отражается его ход.
СОЮ пытаются делать вид, что у них есть что–то подобное.


Шаг 8. Судебное заседание.


Если хотите, чтобы вас серьёзно воспринимали — одевайтесь нейтрально и по–деловому.
Не забудьте взять с собой паспорт — без него вас даже в здание суда не пустят.
Приходите вовремя и не отходите от зала судебных заседаний до тех пор, пока вас не позовут. Некоторые судьи ограничиваются выходом в коридорчик с тихим бормотанием под нос вызываемых лиц — вы просто пропустите своё заседание. Часто имеет смысл отловить помощника (или секретаря) судьи и поинтересоваться, будет ли ваше заседание.
В арбитражах сейчас стали вешать электронные табло со списком назначенных дел и отражением того дела, которое слушается в текущей момент — очень удобно.
После предварительного заседания (в СОЮ — предварительное собеседование со сторонами) будет назначено судебное заседание. Судебное заседание обычно проходит так:
— судья объявляет права, проверяет полномочия и спрашивает, есть ли  ходатайства;


— выступает истец:  все плохо, а ответчик — самый плохой;


— выступает ответчик: истец сам плохой, а я — чистый и пушистый;


— судья:  не хотите ли заключить мировое соглашение и договориться что вы оба — плохие;


-истец и ответчик, хором: нет!;

— судья: всё ясно!

После этого никакие новые доказательства формально прикладывать уже нельзя, поэтому если вы притащили что–то новое, лучше подсунуть это в начале заседания.
— судья: изучаем доказательства, которые есть в деле. Изучили.

Стороны будут участвовать в прениях?


— истец: я понимаю, что вы уже слушали, но послушайте ещё раз:  все плохо, а ответчик — самый плохой;

— ответчик: я тоже понимаю, что вы уже слушали, но послушайте ещё раз: истец сам плохой, а я — чистый и пушистый;

Всё встают, судья уходит. После этого все садятся, и ждут.

Судья приходит, всё встают.
— судья:  иск удовлетворить (возможны варианты)

— ответчик: "суд куплен, я буду жаловаться!" (возможны варианты)
Занавес.


Шаг 9. Исполняем решение.


В конце судебного заседания судья объявляет решение, но написать его сразу он не обязан.

Потом мы получаем судебное решение, которое приходится ждать месяцами и очень важную бумажку под названием "исполнительный лист".
В судебном решение подробно написано, кто обратился, что говорил, что принёс, кто возражал и что по всему этому поводу думает судья. В исполнительном листе ничего этого нет, только "взыскать с того–то такую–то сумму" или "обязать того–то подмести двор". Исполнительный лист нужен для того, чтобы у судебных приставов появилось основание заниматься вашим несчастным должником.

Потеря судебного решения — не страшно, можно восстановить за небольшую денежку без объяснения причин.

Потеря исполнительного листа — плохо, особенно, если не сможете доказать, что именно потеряли, а не продали за 1литр.

С исполнительным листом идём в службу судебных приставов (адрес уточняем тут) и сдаём, с проставлением отметки на копии (копию приносим с собой).
Вот и всё, теперь вы можете открывать свою юридическую контору и нести свет и справедливость в массы.


Что делать, если ответчик не является в суд?

 

Разбирательство гражданского дела происходит в ходе судебного заседания с обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания (ст. 155 Гражданского процессуального кодекса РФ, далее – ГПК РФ). И если какой-либо участник судебного процесса не имеет возможности присутствовать на заседании, он обязан известить суд о причинах неявки и представить доказательства того, что такие причины являются уважительными.

 

Разбирательство дела откладывается, если участник судебного процесса не явился в суд, и при этом отсутствуют сведения о его извещении, а также в случае, если лицо, участвующее в деле, извещено о времени и месте судебного заседания, но суд признаёт причину его неявки уважительной.

 

Однако если суд признаёт причины неявки неуважительными либо ответчик не представил сведений о причинах неявки в принципе, суд может рассмотреть дело и в его отсутствие. Также суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, если последний по той или иной причине вовсе не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие (пп. 1-4 ст. 167 ГПК РФ).

 

Процессуальным законодательством предписано рассматривать гражданские дела в установленные законом сроки (п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции»). Причём Верховный Суд РФ подчёркивает, что сроки рассмотрения дел неразрывно связаны с правом на справедливое судебное разбирательство (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.05.2007 № 27 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности»). Закон также гласит, что судопроизводство по гражданским делам должно осуществляться в разумные сроки. Разумный срок включает в себя период со дня поступления искового заявления или заявления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного постановления по делу. При его определении учитываются такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность дела, поведение участников гражданского процесса, достаточность и эффективность действий суда, осуществляемых в целях своевременного рассмотрения дела, и общая продолжительность судопроизводства по делу (п. 1, п. 3 ст. 6.1 ГПК РФ).

Как видим, поведение участников процесса является одним из факторов, влияющих на длительность срока судебного разбирательства. Поэтому, если ответчик полагает, что исход дела может быть решён не в его пользу, он может попытаться использовать предоставленные ему процессуальные права с целью затянуть судебное разбирательство.

Так, например, в ходе рассмотрения дела ответчик имеет право на основании ст. 35 ГПК РФ заявить ходатайство о назначении необходимой, с его точки зрения, экспертизы. Естественно, сроки рассмотрения дела в этом случае увеличатся. Но если суд посчитает, что проведение такой экспертизы приведёт к затягиванию судебного процесса, в удовлетворении подобного ходатайства может быть отказано. При этом однозначно утверждать, что при таких условиях предполагаемого (но не доказанного в установленном порядке) злоупотребления ответчиком своими правами исход дела решится не в пользу истца, мы не можем.

В то же время следует напомнить, что одной из задач гражданского судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан (ст. 2 ГПК РФ). Поэтому законодательством предусмотрены гарантии разумности сроков судопроизводства и определены средства правовой защиты в случае нарушения этого права.

Одно из таких средств – предупредительное. По нему, в случае затягивания судебного процесса, заинтересованные лица вправе обратиться к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела (ст. 6.1 ГПК РФ). Второе средство – компенсаторное. Оно гарантирует заинтересованному лицу право на получение им компенсации в случае нарушения права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок», далее – Закон № 68-ФЗ).

Компенсация присуждается в случае, если такое нарушение возникло по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о присуждении компенсации, за исключением чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (непреодолимой силы). Её присуждение не зависит от наличия либо отсутствия вины у суда и других уполномоченных органов и их должностных лиц (ч. 2-3 ст. 1 Закона № 68-ФЗ.

По мнению специалистов, недобросовестное поведение участвующего в деле лица, явившееся причиной длительности рассмотрения дела (непредставление истребуемых судом доказательств в назначенный судом срок, неявка в судебное заседание без уважительных причин и т. п.), также может приниматься во внимание, тем более в случае принятия судом соответствующих мер процессуального реагирования (наложение штрафов, вынесение частных определений  за нарушение разумных сроков осуществления правосудия.

Также необходимо помнить, что отсутствие права на присуждение компенсации на основании Закона № 68-ФЗ не лишает заинтересованное лицо права обратиться в суд с иском о возмещении вреда в соответствии со статьями 1069, 1070 ГК РФ, а также с иском о компенсации морального вреда на основании статьи 151 ГК РФ (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 30, Пленума ВАС РФ № 64 от 23.12.2010 «О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

На что можно потратить материнский  капитал?

Размер материнского капитала с 2016 года установлен в сумме 453 026 рублей. Порядок использования материнского капитала, как меры государственной поддержки, определен федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ.

Как ни странно, но многие граждане до сих пор не знают, как они могут распорядится указанными денежными средствами. В этой статье мы попытаемся обозначить самые важные вопросы, связанные с использованием представленной меры государственной поддержки.

Материнский капитал можно получить только однократно после рождения второго ребенка. Рождение третьего и последующего ребенка уже не дает оснований для получения такой господдержки.

Действующим законодательством предусмотрено использование средств материнского капитала (полностью либо по частям, причем с возможностью тратить в разное время) на определенные цели:

  • Улучшение жилищных условий. Полученные средства могут быть направлены в том числе на погашение ипотечного кредита, взятого до рождения того ребенка, по которому было реализовано право на материнский капитал. На жилье, купленное с участием средств материнского капитала, должна быть зарегистрирована общая собственность родителей и детей с установлением по соглашению размеров долей.
  • Получение образования ребенком (необязательно тем, в связи с которым был получен материнский капитал).
  • Использование для формирования накопительной пенсии для матери.
  • Приобретение продукции, товаров и услуг в целях социальной адаптации детей-инвалидов, интеграции их в социум.

Право на материнский капитал возникает также у отца (усыновителя), если у матери оно прекращается в силу различных обстоятельств. Переход права происходит, например, в случае лишения женщины родительских прав или ее смерти.

Материнский капитал не относится к совместной собственности супругов и по этой причине не подлежит разделу при расторжении брака.

Право на расходование материнского капитала возникает по достижении трех лет ребенком, на которого получены средства материнского капитала. В то же время до 1 июля 2016 г. в качестве антикризисной меры государственной поддержки есть возможность получить до истечения указанных трех лет единовременной выплаты в размере двадцати тысяч рублей.

Расходование средств материнского капитала находится под контролем государства. Использование указанного капитала с целью получения наличными части денежных средств для покупки, к примеру, автомобиля, мебели и т. п. может повлечь за собой требование Пенсионного фонда России о возврате денежных средств, потраченных на эти нужды. Такие действия могут быть признаны мошенничеством в крупном размере. И нарушителю в этом случае грозит суровое наказание — лишение свободы на срок до пяти лет с выплатой штрафа (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ).

 


 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
Запретить оставлять комментарии
Выход Сохранить изменения
Комментарии: 0 Просмотры: Группа: НОВОСТИ И СТАТЬИ